Beginn der Verjährungsfrist für Zinsforderungen
Gericht
BGH
Art der Entscheidung
Urteil
Datum
06. 12. 2006
Aktenzeichen
IV ZR 34/05
Tenor:
Der IV. Zivilsenat des BGH hat durch den Vorsitzenden Richter Terno, die Richter Dr. Schlichting, Wendt, Felsch und Dr. Franke im schriftlichen Verfahren, in dem Schriftsätze bis zum 29. 11. 2006 eingereicht werden konnten, für Recht erkannt:
Auf die Revision der Kl. wird das Urteil des 4. Zivilsenats des OLG Celle vom 26. 1. 2005 im Kostenpunkt und insoweit aufgehoben, als der Leistungsantrag zu 1 a in Höhe von 13.283,98 € (4% Zinsen aus 137.277,82 € für die Zeit vom 1. 1. 2000 bis zum 2. 6. 2002) ohne Zinsen hieraus abgewiesen worden ist. Insoweit wird das Urteil der 4. Zivilkammer des LG Hannover vom 25. 6. 2004 geändert. Die Bekl. wird verurteilt, an die Kl. 13.283,98 € zu zahlen. als der Feststellungsantrag zu 1 b abgewiesen worden ist. Insoweit und im Kostenpunkt wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Revisionsverfahrens, an das BerGer. zurückverwiesen.
Tatbestand:
Die Parteien streiten nach einem Brand um Leistungen aus der Gebäudeversicherung.
Die Kl. erwarb 1997 ein mit mehreren Gebäuden bebautes Hofgrundstück. Unter Mitwirkung eines Agenten der Bekl. schloss sie mit Wirkung zum 25. 5. 1998 eine Gebäudeversicherung zum gleitenden Neuwert nach Maßgabe der Bedingungen für Gebäudeversicherung von Geschäften und Betrieben (BG 98) der Bekl. für das Hauptgebäude und ein Nebengebäude ab, für die eine Versicherungssumme von 1,3 Millionen DM zugrunde gelegt wurde.
Am 15. 8. 1998 wurde das Hauptgebäude durch einen Brand fast völlig zerstört. Nach § 10 Nr. 1 lit. b BG 98 ist Versicherungswert lediglich der Zeitwert eines Gebäudes, wenn er weniger als 40% des Neuwertes (die so genannte Entwertungsquote also mehr als 60%) beträgt. Nur dieser Zeitwert wird dann nach § 17 Nr. 1 a, bb BG 98 ersetzt. Über die Entwertungsquote entstand Streit zwischen den Parteien. Der von der Kl. beauftragte Gutachter schätzte sie auf nur ca. 40%, der von der Bekl. beauftragte Gutachter auf 62,1%. Die Einschaltung eines Obmanns lehnte die Bekl. ab. Stattdessen berief sie sich in der Folgezeit auf eine angeblich bestehende Unterversicherung. Sie erstattete zunächst nur den insoweit verringerten Zeitwert und Leistungen für Aufräumarbeiten, insgesamt 842.934 DM, und lehnte seit Mitte August 1999 weitere Leistungen ab.
In einem ersten von den Parteien geführten Rechtsstreit wurde die Bekl. im August 2002 in zweiter Instanz verurteilt, weitere 137.277,82 € nebst 4% Zinsen hieraus seit dem 3. 6. 2002 an die Kl. zu zahlen. Ferner wurde festgestellt, dass die Bekl. auch die so genannte Neuwertspitze in Höhe von 302.171,46 € erstatten müsse, wenn die Kl. die Voraussetzungen des § 17 Nr. 8 BG 98 erfülle.
Nach Rechtskraft jener Entscheidung zahlte die Bekl. am 3. 2. 2003 den Betrag von 137.277,82 € an die Kl., die nunmehr im vorliegenden Rechtsstreit weitere Nebenforderungen aus dem Brandschaden erhebt. Gegenstand des Revisionsverfahrens sind nur noch die folgenden Anträge der Kl.:
Sie begehrt zum einen die Feststellung, dass die Bekl. dem Grunde nach zu weiterem Schadensersatz wegen verzögerter Schadensregulierung verpflichtet sei (Klagantrag zu 1 b).
Für die Zeit vom 16. 8. 1998 bis zum 2. 6. 2002 fordert die Kl. weiter Vertrags- (§ 22 BG 98) und Verzugszinsen aus 137.277,82 €, die sie zuletzt auf insgesamt 32.959 € errechnet hat (Klagantrag zu 1 a).
Das LG hat die Klage - soweit in der Revision noch von Interesse - abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Kl. ist ohne Erfolg geblieben. Der Senat hat die Revision, mit der die Kl. ihr Klagebegehren weiterverfolgen wollte, im Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren nur mit Blick auf den Feststellungsantrag (Klagantrag zu 1 b) und den geltend gemachten Zinsanspruch (Klagantrag zu 1 a) bis zur Höhe von 13.283,98 € - ohne weitere Zinsen hieraus - zugelassen.
Entscheidungsgründe:
Das BerGer. hat der Kl. einen Schadensersatzanspruch wegen verzögerter Regulierung des Brandschadens abgesprochen und ihren darauf gerichteten Feststellungsantrag zurückgewiesen, weil die Bekl. insoweit kein Verschulden treffe. Sie habe, indem sie sich im Vorprozess gegen die von der Kl. erhobenen Ansprüche verteidigt habe, lediglich die ihr zustehenden Rechte im Rahmen eines geordneten gerichtlichen Verfahrens wahrgenommen. Das könne nicht den Vorwurf schuldhaften Verhaltens begründen, solange es nicht rechtsmissbräuchlich und mit dem Vorsatz geschehe, die andere Partei sittenwidrig zu schädigen. Dafür sei hier nichts ersichtlich. Die Bekl. habe sich auch nicht leichtfertig gegen ihre Inanspruchnahme zur Wehr gesetzt, was daran ersichtlich sei, dass das LG im Vorprozess erst nach der Vernehmung des Versicherungsagenten zu dem Ergebnis gelangt sei, die Bekl. dürfe sich nicht auf den Unterversicherungseinwand berufen. Sie habe zuvor unwiderlegt vorgetragen gehabt, es sei ihren Agenten generell verboten, bei Vertragschluss selbst die Versicherungssumme zu berechnen. Damit, dass sich der Agent darüber hinweggesetzt und der Kl. gleichwohl angeboten habe, die Versicherungssumme verbindlich festzulegen, habe die Bekl. bis zur Beweisaufnahme im Vorprozess nicht rechnen müssen. Gleiches gelte, soweit sich die Bekl. im Vorprozess auf eine Entwertungsquote von mehr als 60% berufen habe. Zunächst hätten einander widersprechende Parteigutachten vorgelegen und die Kl. habe lediglich unsubstantiierte Mutmaßungen darüber angestellt, wie der von der Bekl. beauftragte Gutachter zu seinem Ergebnis gelangt sei. Dass die Bekl. bei dem von ihr beauftragten Gutachter gegen das ihr zunächst ungünstige, von einem Assistenten ermittelte Gutachtenergebnis remonstriert und so die Feststellung einer Entwertungsquote von mehr als 60% erreicht habe, sei nicht ungewöhnlich. Die Bekl. habe eine Klärung der streitigen Fragen im Vorprozess abwarten dürfen. Auch lasse sich nicht feststellen, dass die Schäden, deren Ersatz die Kl. mit ihrem Feststellungsantrag anstrebe, auf der verzögerten Schadensregulierung beruhten. Die Kl. sei vielmehr deshalb nicht zum rechtzeitigen Wiederaufbau des abgebrannten Gebäudes in der Lage gewesen, weil sie die erheblichen Mittel, die ihr von der Bekl. zur Beseitigung des Brandschadens zur Verfügung gestellt worden seien, anderweitig, insbesondere zum lange vor dem Brand geplanten Umbau zweier Nebengebäude, eingesetzt habe. Die Kl. habe nicht dargelegt, dass sie auch dann nicht zum rechtzeitigen Wiederaufbau des abgebrannten Gebäudes in der Lage gewesen wäre, wenn sie die erhaltenen Versicherungsleistungen stattdessen zweckentsprechend eingesetzt hätte. Der Vortrag der Kl. zu ihren Bemühungen um eine Finanzierung des Wiederaufbaus mittels Krediten und Eigenmitteln sei im Übrigen nicht ausreichend.
Zu der mit dem Leistungsantrag geltend gemachten Zinsforderung hat das BerGer. ausgeführt: Soweit die Kl. sich mit ihrem in erster Instanz gehaltenen Vortrag auf Verzug und § 22 II BG 98 stütze, seien die Ansprüche nach § 12 I VVG verjährt. Die Kl. habe es versäumt, diese Ansprüche schon im Vorprozess zu erheben. Soweit sie ihre Zinsforderung in zweiter Instanz als Schadensersatzanspruch erhoben habe, sei dies nicht nachvollziehbar und scheitere bereits an den oben genannten Gründen. Letztlich komme es darauf aber nicht an, weil der Vortrag neu und nach § 531 ZPO nicht zu beachten sei. Weiter könne die Kl., die schon für den Erwerb des Hofgrundstücks 400.000 DM habe finanzieren müssen, diese Finanzierung nicht im Rahmen der Abgeltung des Brandschadens auf die Bekl. abwälzen. Auch wenn die Zinsforderung als Schadensersatzanspruch erhoben werde, gelte dafür im Übrigen ebenfalls die Verjährungsvorschrift des § 12 I VVG.
II. Das hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
1. Bei Zurückweisung des auf die Verpflichtung der Bekl. zu weiterem Schadensersatz gerichteten Feststellungsantrages (Klagantrag zu 1 b) hat das BerGer. einen unzutreffenden Verschuldensmaßstab zugrunde gelegt; auch seine Ausführungen zur Kausalität tragen die Klagabweisung nicht.
a) Das BerGer. meint, die Bekl. treffe kein Verschulden an der verzögerten Regulierung des Brandschadens, weil sie für sich im Vorprozess lediglich prozessual zulässige Verteidigungsmittel beansprucht habe, ohne dabei rechtsmissbräuchlich, leichtfertig oder in Schädigungsabsicht zu handeln. Wäre das richtig, so käme ein Schuldner regelmäßig nicht in Verzug, wenn er es wegen der geschuldeten Leistung auf einen Rechtsstreit ankommen ließe. Der vom BerGer. gewählte, auf eine prozessuale Rechtfertigung verzögerter Leistung hinauslaufende Verschuldensmaßstab steht auch im Widerspruch zur ständigen Rechtsprechung des BGH (vgl. dazu Senatsurteile vom 9. 1. 1991 - IV ZR 97/89 - VersR 1991, 331 unter II 4 und III 1, 2; 20. 11. 1990 - IV ZR 202/89 - r + sr+s 1991, 37 unter 3; 27. 9. 1989 - IVa ZR 156/88 - VersR 1990, 153; 19. 9. 1984 - IVa ZR 67/83 - VersR 1984, 1137 unter II 2 a).
aa) Danach ist zwar anerkannt, dass ein unverschuldeter Rechtsirrtum des prozessierenden Schuldners ihn von den Folgen des Verzuges freistellen kann, doch werden dabei an die Sorgfaltspflichten des Schuldners strenge Anforderungen gestellt. Es reicht nicht aus, dass er sich seine eigene Rechtsauffassung nach sorgfältiger Prüfung und sachgemäßer Beratung gebildet hat. Unverschuldet ist ein solcher Irrtum nur, wenn der Schuldner nach sorgfältiger Prüfung der Sach- und Rechtslage mit einem Unterliegen im Rechtsstreit nicht zu rechnen braucht. Das kann vor allem bei höchstrichterlich ungeklärten Rechtsfragen anzunehmen sein; bei Beweisfragen bildet ein fehlendes Verschulden des Schuldners die Ausnahme (vgl. dazu Senatsurteil vom 19. 9. 1984 aaO). Ein nur „normales Prozessrisiko“ entlastet den Schuldner nicht (Senatsurteil vom 27. 9. 1989 aaO).
bb) Nach diesen Maßstäben hat die Bekl. die Verzögerung der Versicherungsleistung (jedenfalls in Höhe der der Kl. im Vorpro- zess zugesprochenen 137.277,82 €) verschuldet. Soweit sie sich mit Blick auf die Frage einer Unterversicherung darauf berufen hat, die Entstehungsgeschichte des Vertrages sei ihr erst durch die Zeugenaussage ihres Agenten im Vorprozess klar geworden, hat das BerGer. verkannt, dass sie sich nicht nur nach den Grundsätzen der Auge- und Ohr-Rechtsprechung des Senats von vorn herein das Wissen ihres Agenten hätte zurechnen lassen müssen, sondern schon vor dem Abschluss des Versicherungsvertrages durch die Information des Agenten auch eigenes Wissen davon hatte, dass jener es gegenüber der Kl. - und sei es auch zunächst weisungswidrig - übernommen hatte, die Versicherungssumme für die versicherten Gebäude verbindlich festzulegen. Den Inhalt der Zeugenaussage des Agenten aus dem Vorprozess stellt die Bekl. nicht in Frage. Danach hat die Versicherungsnehmerin den bestmöglichen Versicherungsschutz für die zu versichernden Gebäude angestrebt und der Agent es übernommen, den Versicherungswert festzulegen. Dazu, so hat der Zeuge weiter bekundet, habe er auf der Grundlage der Vorversicherung und eines vom früheren Versicherer ver-anlassten Wertgutachtens zusammen mit dem in der Bezirksdirektion der Bekl. für die Versicherung gewerblicher Objekte zuständigen Mitarbeiter nach bis in die Einzelheiten gehender Diskussion die Wertfestsetzung vorgenommen. Bei dieser Sachlage kam eine Berufung auf Unterversicherung nicht mehr in Betracht. Da jedenfalls das Wissen des für die Versicherung gewerblicher Objekte zuständigen Mitarbeiters der Bezirksdirektion als eigenes Wissen der Bekl. anzusehen ist, hat diese sich von Anfang an wider besseres Wissen auf eine Unterversicherung berufen.
Soweit daneben die Höhe der Entwertungsquote zu prüfen war, standen sich widersprechende Einschätzungen aus dem vorgerichtlichen Sachverständigenverfahren gegenüber. Nach § 10 Nr. 1 lit. b BG 98 ist der Versicherungswert eines Gebäudes lediglich der Zeitwert, wenn er weniger als 40% des Neuwertes beträgt, die so genannte Entwertungsquote mithin über 60% liegt. Der von der Kl. beauftragte Gutachter hatte eine Entwertungsquote von lediglich 40% ermittelt. Das von der Bekl. in Auftrag gegebene Gutachten war zunächst ebenfalls zu einer Entwertungsquote von unter 60% gelangt. Erst auf Initiative der Bekl. war das Gutachten korrigiert worden und wies zuletzt eine Entwertungsquote von 62,1% aus. Bei dieser Sachlage hatte die Bekl. keine Veranlassung, darauf zu vertrauen, dass die Entwertungsquote über 60% liege und das Gericht des Vorprozesses dies feststellen werde. Insofern handelte sie leichtfertig, als sie die von beiden Privat-Gutach-tern angeregte Fortführung des Sachverständigenverfahrens durch ein Obmann-Gutachten verweigerte und sich stattdessen im Weiteren allein auf den unberechtigten Unterversicherungseinwand berief.
b) Auch die Ausführungen des BerGer. zur Kausalität der verspäteten Zahlung für einen Verzögerungsschaden tragen die Abweisung des Feststellungsantrages nicht. Vielmehr bedarf die Sache insoweit neuer Verhandlung und Entscheidung.
aa) Die Kausalität gehört zur Anspruchsbegründung des Schadensersatzanspruches und muss deshalb, wie das BerGer. im Ansatz zutreffend erkannt hat, für den Erlass eines Feststellungsurteils über den Grund (§ 304 ZPO) geklärt werden (vgl. dazu BGH, Urteile vom 18. 3. 1977 - I ZR 132/75 - NJW 1977, 1538 unter III 3; 16. 1. 1991 - VIII ZR 14/90 - NJW-RR 1991, 599 unter II 1 a; Zöller/Voll- kommer, ZPO 25. Aufl. § 304 Rdnr. 6 ff. m.w. Nachw.).
bb) Das BerGer. geht davon aus, die Kl. sei infolge der Verwendung von Versicherungsleistungen für andere Zwecke als den Wiederaufbau nicht mehr in der Lage, den Wiederaufbau des abgebrannten Wohnhauses zu betreiben. Deshalb komme ein kausal durch verspätete Versicherungsleistung herbeigeführter Schaden nicht mehr in Betracht, vielmehr seien sämtliche denkbaren Verzögerungsschäden auf diese Entscheidung der Kl. zurückzuführen.
cc) Das überzeugt nicht.
Das BerGer. hat schon den Vortrag der Kl. nicht ausgeschöpft. Es hat nicht geklärt, ob sich der für den Umbau der beiden Nebengebäude eingesetzte Betrag (nach den Feststellungen des LG 250.000 €) wirklich entscheidend auf die Möglichkeit der Wiedererrichtung des abgebrannten Gebäudes auswirken konnte, zumal die Bekl. umgekehrt die Auffassung vertritt, der ausstehende Zeitwert- Betrag von 137.277,82 € und der Streit um ca. 300.000 € Neuwertspitze hätten die Kl. nicht daran gehindert, den Wiederaufbau des abgebrannten Gebäudes zu betreiben. Im Übrigen hat die Kl. unter Beweisantritt vorgetragen, sie habe die mündliche Zusage einer Bank über ein Darlehen von 550.000 € allein deswegen verloren, weil die Bekl. im Vorprozess Berufung eingelegt habe. Dazu verhält sich das Berufungsurteil nicht, auch der dafür angebotene Beweis wurde nicht erhoben. Das BerGer. prüft auch nicht, ob es nicht mit Blick auf anfallende Zinsen wirtschaftlich sinnvoll gewesen sein kann, anstelle einer sofortigen Kreditaufnahme für den Umbau der Nebengebäude zunächst auf die vorhandenen Versicherungsleistungen zurückzugreifen, bis die Frage der vollständigen Wiederaufbaufinanzierung mittels Versicherungsleistungen gerichtlich geklärt war. Die Ausführungen des BerGer. sind wegen ihrer Lückenhaftigkeit nach allem nicht geeignet, die Möglichkeit eines auf der verspäteten Versicherungsleistung beruhenden und mithin erstattungsfähigen Verzögerungsschadens sicher auszuschließen.
2. Zu Unrecht ist der Kl. der Anspruch auf 4% Zinsen aus 137.277,82 € für die Zeit vom 1. 1. 2000 bis zum 2. 6. 2002 abgesprochen worden. Insoweit war das Berufungsurteil aufzuheben und, da der Rechtsstreit zu diesem Punkt entscheidungsreif ist (§ 563 III ZPO), die Bekl. zur Zahlung von 13.283,98 € (ohne Zinsen hieraus) zu verurteilen.
a) Allerdings hat das BerGer. das Vorbringen der Kl. in zweiter Instanz zur Berechnung des Zinsschadens ohne Rechtsfehler als neu i.S. des § 531 II ZPO bewertet und ausgeschlossen. Denn die Kl. war von einer bloßen Vertrags- und Verzugszinsforderung zur konkreten Verzugsschadensberechnung auf Grund neuen, bestrittenen Sachvortrags (Aufnahme anderweitiger Kredite) übergegangen und hatte nichts dazu vorgetragen, dass ihr eine Nachlässigkeit nicht vorzuwerfen sei (§ 531 II Satz 1 Nr. 3 ZPO).
b) Demgegenüber sind dem BerGer. mit Blick auf das ursprüngliche Klagevorbringen zum Verzugszins, das weiterhin zu prüfen blieb, Rechtsfehler unterlaufen.
aa) Die Zinsansprüche der Kl. sind nicht nach § 12 I VVG verjährt, soweit sie seit dem 1. 1. 2000 entstanden sind.
(1) Nachdem die Bekl. im August 1999 unstreitig weitere Versicherungsleistungen endgültig ablehnte und andererseits nach dem Schlussurteil des Vorprozesses feststeht, dass sie noch 137.277,82 € schuldete, wurde dieser Teil der Versicherungsleistung im August 1999 fällig (vgl. dazu Senatsurteil vom 27. 2. 2002 - IV ZR 238/00 - VersR 2002, 472 unter 1 c). Zugleich geriet die Bekl. wegen der endgültigen Leistungsablehnung in Verzug (§ 284 BGB a.F., vgl. dazu auch Senatsurteile vom 16. 11. 2005 - IV ZR 120/04 - VersR 2006, 215 unter II 2 a; 19. 9. 1984 - IVa ZR 67/83 - VersR 1984, 1137 unter II 2 a).
(2) Die Bekl., auf deren Anzeige hin gegen die Kl. und ihren Lebensgefährten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Eigenbrandstiftung bis zur Verfahrenseinstellung nach § 170 II StPO am 12. 2. 2002 geführt worden ist, hat sich auf § 22 Nr. 5 b BG 98 berufen, wonach der Versicherer die Entschädigung so lange verweigern kann, wie gegen den Versicherungsnehmer ein Ermittlungsverfahren aus Gründen geführt wird, die für den Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind.
Dieser Einwand hindert den Verzugseintritt im August 1999 nicht. Denn § 11 I VVG lässt die Fälligkeit der Versicherungsleistung mit Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalls und des Um- fangs der Versicherungsleistung nötigen Erhebungen eintreten. Vor diesem Hintergrund schafft die Bestimmung des § 22 Nr. 5 b BG 98 keinen zusätzlichen Aufschub der Fälligkeit, sondern enthält lediglich eine Konkretisierung des Begriffs der notwendigen Erhebungen i.S. von § 11 I VVG (dazu Martin, Sachversicherungsrecht 3. Aufl. Y I Rdnr. 14). Daraus folgt, dass die Klausel nach einer endgültigen Leistungsablehnung des Versicherers, mit der er bekundet, keine weiteren Erhebungen mehr vornehmen zu wollen (vgl. dazu Senatsurteil vom 27. 2. 2002 - IV ZR 238/00 - VersR 2002, 472 unter 1 c; Kollhosser in Prölss/Martin, VVG 27. Aufl. Rdnr. 5 zu § 17 AFB 30), nicht mehr zum Zuge kommen kann.
(3) Wie die Revision zu Recht rügt, hat das BerGer. übersehen, dass die Verjährung für Versicherungsleistungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten fällig werden, für jede dieser Leistungen gesondert zu laufen beginnt (vgl. Senatsurteil vom 10. 5. 1983 - IVa ZR 74/81 - VersR 1983, 673 unter II). Die Verjährung von Zinsforderungen beginnt deshalb nicht zugleich mit der Verjährung für die Hauptforderung zu laufen, sondern erst mit dem Schluss des Jahres, in welchem der jeweilige Zins (durch Zeitablauf) angefallen, die Zinsforderung mithin fällig geworden ist (vgl. dazu auch Bruck/Möller, VVG 8. Aufl. § 12 Anm. 14; BK/Gruber, VVG § 12 Rdnr. 20).
Deshalb sind hier nur die Zinsansprüche verjährt, die bis zum 31. 12. 1999 entstanden waren. Darunter fallen auch die auf § 22 BG 98 gestützten so genannten Vertragszinsen für die Zeit vom 16. 8. 1998 (Tag der Schadensanzeige) bis zum 31. 8. 1999. Insoweit begann die Verjährung nach § 12 I VVG am 1. 1. 2000 zu laufen und endete am 31. 12. 2001. Klage und Prozess- kostenhilfegesuch wurden erst im Dezember 2002 eingereicht, die Klagzustellung ist nach Abschluss des Prozesskostenhilfeverfahrens „demnächst“ i.S. von § 167 ZPO erfolgt. Die seit dem 1. 1. 2000 entstandenen Zinsansprüche sind nicht verjährt.
bb) Dass das BerGer. ein den Verzug begründendes Verschulden der Bekl. mit unzutreffender Begründung verneint hat, ist bereits oben dargelegt.
cc) Die Kl. kann für die Zeit vom 1. 1. 2000 bis zum 2. 6. 2002 (am darauf folgenden Tag setzt die 4%-ige Verzinsung aus dem Schlussurteil des Vorprozesses ein) allerdings nur 4% Verzugszinsen nach § 288 I BGB in der bis zum 30. 4. 2000 geltenden Fassung vom 1. 1. 1964 verlangen. Das ergibt sich aus Art. 229 § 1 I Satz 3 EGBGB. Danach ist § 288 BGB in seiner ab dem 1. 5. 2000 geltenden Fassung (vom 30. 3. 2000 - BGBl. I S. 330), welcher erstmals eine Verzugs-Verzinsung mit fünf Prozentpunkten über dem Basissatz vorsah, erst auf diejenigen Forderungen anzuwenden, die von diesem Zeitpunkt an fällig wurden. Die hier in Rede stehende Forderung über 137.277,82 € ist aber schon im August 1999 fällig geworden.
Für den genannten Zeitraum errechnet sich der der Kl. zugesprochene Betrag von 13.283,98 €, der wegen § 289 BGB nicht zu verzinsen ist.
Terno Dr. Schlichting Wendt
Felsch Dr. Franke
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